taypi
Пользователь
Тогда уж пусть сами и обжалуют.А если предложить кредиторам финансировать управляющего по оплате судебных расходов на оспаривание сделок ?
Тогда уж пусть сами и обжалуют.А если предложить кредиторам финансировать управляющего по оплате судебных расходов на оспаривание сделок ?
Пункт 19 ППВАС № 45:Определением о наложении ареста была взыскана государственная пошлина в размере 3000 руб. Был выдан исполнительный лист. Вроде бы ничего необычного, но мне как-то не привычно. Государственная пошлина -то взыскана с меня! 3000 руб вроде бы и не беда, но при обжаловании сделок государственная пошлина равняется 28 х 6000 = 168 000 руб., т.е. вечер перестает быть томным! Такой риск не в моих правилах...
Что делать? Подскажите, люди добрые!
Пункт 19 ППВАС № 45:
"Судебные расходы по делу о банкротстве должника, в том числе расходы на уплату государственной пошлины, которая была отсрочена или рассрочена, на опубликование сведений в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве должника, и расходы на выплату вознаграждения финансовому управляющему относятся на имущество должника и возмещаются за счет этого имущества вне очереди (пункт 1 статьи 59, пункт 4 статьи 2137 и пункт 4 статьи 2139 Закона о банкротстве)".
Таким образом, госпошлина платится за счет должника. Если у должника нет денежных средств для оплаты госпошлины - ходатайство об отсрочке.
Кроме того, по обеспечительным мерам см. пункт 15 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 марта 2007 г. N 117 "Об отдельных вопросах практики применения главы 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации":
"Имеет ли значение для решения вопроса о распределении государственной пошлины, уплаченной истцом при подаче заявления об обеспечении иска, были ли удовлетворены заявленные исковые требования по существу? Данный вопрос должен быть разрешен судом: по итогам рассмотрения заявления об обеспечении иска или по результатам рассмотрения дела по существу?
Согласно статье 112 АПК РФ вопрос о распределении государственной пошлины, уплаченной истцом при подаче заявления об обеспечении иска, разрешается судом по итогам рассмотрения дела по существу, исходя из следующего.
В случае, когда заявление о принятии обеспечительных мер было удовлетворено, но решение по итогам рассмотрения спора по существу было принято не в пользу истца, суд относит расходы по государственной пошлине на истца.
Вместе с тем принятие решения по результатам рассмотрения дела в пользу истца не является основанием для отнесения указанных расходов на ответчика, если в удовлетворении заявления об обеспечении иска было отказано, поскольку в данном случае соответствующее требование о принятии обеспечительных мер истцом было заявлено при отсутствии должных оснований".
По итогам рассмотрения обособленных споров (по оспариванию сделок) нужно ходатайствовать об отнесении судебных расходов (всех госпошлин, как минимум) на проигравшую сторону (жену, разумеется). Я, честно говоря, сразу в заявлении об оспаривании сделки прошу суд взыскать госпошлину с ответчика))
Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов), является его собственностью (ст. 36 СК РФ).И всё таки. Если муж - банкрот подарил совместную собственность жене, то собственность по прежнему является совместной?
Согласно ЗОБ финансовый управляющий может быть освобожден арбитражным судом от возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве в том числе по заявлению финансового управляющего.Что делать? Подскажите, люди добрые!
Т.е. считаешь, что если совместное имущество супругов, которое в период их брака было зарегистрировано на супруга-должника, а в последствии подарено им своей супруге также в период их брака, уже является только её собственностью?Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов), является его собственностью (ст. 36 СК РФ).
Не имеет значения, от кого получено в дар.![]()
У жены должника была недвижимость на основании договора дарения от 2009 года, в 2015 году жена её продала (подарила) кому-то. Сначала запрашиваем основание первоначальной регистрации права жены на недвижимость по договору дарения. Узнаем, что оказывается подарил муж. Потом запрашиваем основание нахождения этой недвижимости у мужа. Узнаем, что это была совместная собственность или не совместная. Это ж детективное агентство какое -тоМне это неинтересно... пока![]()
А супруга должна дать согласие на то, чтобы муж распорядился их совместной собственностью и подарил его супруге (это какая то змея, пожирающая свой хвост))Т.е. считаешь, что если совместное имущество супругов, которое в период их брака было зарегистрировано на супруга-должника, а в последствии подарено им своей супруге также в период их брака, уже является только её собственностью?
«...Для дарения мужу или жене имущества, находящегося в совместной собственности требуется вначале установить режим долевого владения имуществом. И только после этого, один супруг сможет подарить другому свою долю в общем имуществе. Рассмотрим эти и другие аспекты более подробно. Положениями ст. 256 ГК РФ, законодатель установил режим совместной собственности на все имущество, приобретаемое супругами в браке, кроме случаев получения его в подарок и наследования. Также не относятся к такому имуществу результаты интеллектуальной деятельности и вещи индивидуального пользования. Так, согласно п. 3 ст. 253 ГК, каждый из супругов обладает правом дарения их совместного имущества, если заключенный между ними брачный договор не предусматривает иного. С учетом презумпции согласия на дарение со стороны другого супруга (п. 2 ст. 253 ГК) каждый из них может подарить совместное имущество кому угодно, по сути, не спрашивая разрешения у второго супруга. Если же один из них был против отчуждения вторым супругом имущества, находящегося в совместной собственности, то у первого есть право на признание сделки недействительной. Однако для этого предусмотрено лишь одно основание — одаряемый знал или должен был знать о том, что супруг дарителя против дарения, в противном случае сделка считается действительной (п. 3 ст. 253 ГК). Исключение, на которое не распространяется презумпция согласия второго супруга, составляют случаи дарения, находящейся в совместной собственности, а также случаи дарения общей собственности, требующие нотариального оформления. Так, согласно п. 3 ст. 35 СК, такое дарение допустимо только по нотариально удостоверенному согласию второго супруга. Отдельного рассмотрения требуют случаи дарения совместного имущества между самими супругами. Поскольку режим совместной собственности не предполагает выделения долей имущества, каждый из супругов обладает им в равной степени. Исходя из этого, дарение такого имущества между супругами без его раздела не представляется возможным. Особого внимания заслуживают случаи дарения между супругами их совместной недвижимости. Так как оба супруга уже владеют объектом недвижимости, ее необходимо вывести из совместной в долевую собственность. Это осуществимо в рамках ст. 38 СК, путем ее раздела на доли и последующей государственной регистрации каждой из них. Только после выделения долей, один супруг может подарить свою часть второму супругу...».А супруга должна дать согласие на то, чтобы муж распорядился их совместной собственностью и подарил его супруге (это какая то змея, пожирающая свой хвост))
Для меня это ребус какой-то))Т.е. считаешь, что если совместное имущество супругов, которое в период их брака было зарегистрировано на супруга-должника, а в последствии подарено им своей супруге также в период их брака, уже является только её собственностью?
Не нужно играть в детектива))У жены должника была недвижимость на основании договора дарения от 2009 года, в 2015 году жена её продала (подарила) кому-то. Сначала запрашиваем основание первоначальной регистрации права жены на недвижимость по договору дарения. Узнаем, что оказывается подарил муж. Потом запрашиваем основание нахождения этой недвижимости у мужа. Узнаем, что это была совместная собственность или не совместная. Это ж детективное агентство какое -то![]()
Не верно!Не нужно играть в детектива))
Если должник что-то утаивает, то риск неблагоприятных последствий должен нести должник (в том числе в виде неосвобождения от долгов). Задача ФУ - предупредить об этом должника.
Мне в подобных ситуациях хочется провести аналогию с врачом)))![]()
А супруга должна дать согласие на то, чтобы муж распорядился их совместной собственностью и подарил его супруге (это какая то змея, пожирающая свой хвост))
Наш случай:Сначала запрашиваем основание первоначальной регистрации права жены на недвижимость по договору дарения. Узнаем, что оказывается подарил муж. Потом запрашиваем основание нахождения этой недвижимости у мужа. Узнаем, что это была совместная собственность или не совместная. Это ж детективное агентство какое -то![]()
Сначала запрос в ЕГРП, там будет написано какой нотариус заверил брачный договор. Потом запрос нотариусу. Если тот не действует (умер например), тогда запрос в палату (в зависимости от региона) - туда сдают дела в архив.но не знаю собирается ли где-то подобная информация (куда обращаться)
Какой запрос? О чем? ЕГРП это Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним?Сначала запрос в ЕГРП, там будет написано какой нотариус заверил брачный договор.
Если основание перехода прав собственности на недвижимость является брачный договор, то это должно быть отражено а ЕГРП.Там должны быть данные о брачном договоре?
Спасибо, конечно. Но уж это-то, даже мне понятно. Все основания я перечислила: у жены это 28 договоров дарения, у мужа 20 договоров дарения, 6 купли-продажи, 1 постановление администрации, 1 договор аренды.Если основание перехода прав собственности на недвижимость является брачный договор, то это должно быть отражено а ЕГРП.